По вопросу о значении законодательного определения общего понятия преступления в советской и зарубежной социалистической литературе высказывались различные мнения. Так, в свое время отдельные советские авторы считали, что норма об общем понятии преступления относится к числу декларативных норм[645]
, что общее понятие преступления дает лишь общую политическую характеристику преступления в отличие от состава, который содержит правовую характеристику деяния[646].Эта точка зрения совершенно обоснованно критиковалась в советской литературе[647]
.Вопросы о значении общего определения преступления в УК были предметом дискуссии среди криминалистов ГДР. Мнение большинства немецких криминалистов оказалось не в пользу обще го определения преступления в будущем УК ГДР[648]
. Однако УК ГДР, вступивший в силу 1 июля 1968 г., дает в § 1 развернутое общее понятие уголовного деяния. Таковым признаются «совершенные антиобщественные или общественно опасные деяния (действия или бездействия), которые в соответствии с законом подлежат уголовной ответственности как преступление или проступок».§ 2. Преступное деяние
Советское уголовное право исходит из признания преступлением только конкретного поведения человека в форме действия или бездействия, причиняющего вред социалистическим общественным отношениям. Данный признак преступления – преступное деяние – носит принципиальный характер. Первый вывод, вытекающий из него, – это ненаказуемость в уголовном праве мыслей, убеждений, субъективных качеств человека, пусть даже самого отрицательного свойства. Только тогда, когда антиобщественные взгляды и привычки человека объективизируются в конкретном поведении человека, может идти речь о преступлении.
С первых дней своего существования советское уголовное законодательство стремилось следовать известному положению Маркса о том, что «…никто не может быть заключен в тюрьму, либо же лишён своей собственности или другого
В феврале 1921 г., когда еще не было УК, Московский совнарсуд по согласованию с МУРом устроил при суде особую камеру, в которой по специальным печатным трафаретным листкам осуждались к лишению свободы лица, признанные подозрительными на основании прежней судимости или приводов в милицию («независимо от отсутствия в настоящий момент какого-либо преступного деяния»)[650]
. Такая «судебная самодеятельность» очень скоро была решительно пресечена вмешательством Наркомюста.Правильные положения по рассматриваемому вопросу содержались в кассационном определении Мосгубсуда № 23–43/1923 г. Суд первой инстанции осудил А. по ст. 10 (аналогия) и ст. 13 (покушение) за то, «что он высказал взгляд, свидетельствующий о его враждебном отношении к рабочей печати». Суд отменил приговор на следующем основании: «Какое бы то ни было “отношение” не является деянием и не может быть наказуемо в уголовном порядке»[651]
.Буржуазные правоведы-антикоммунисты, тщась опровергнуть положение о том, что советское законодательство (а не отдельные лица, злостно нарушавшие его в период культа личности) признает преступлением только общественно опасное деяние, поведение человека, обычно указывают на норму, содержавшуюся в ст. 49 УК РСФСР 1922 г., ст. 22 Основных начал 1924 г. и ст. 7 УК РСФСР 1926 г. Названные нормы установили якобы преследование не за деяния, а за опасное состояние. Причем буржуазные криминалисты продолжают клеветать на советское уголовное право до сих пор, хотя норма, о которой идет речь, давно потеряла силу. Но даже исторически эта критика советского законодательства несостоятельна.
Статья 7 УК РСФСР 1922 г. устанавливала: «Опасность лица обнаруживается совершением действий, вредных для общества или деятельности, свидетельствующей о серьезной угрозе общественному правопорядку». Следовательно, в основе ответственности любого лица лежали не его мысли и убеждения, а именно деятельность, вредная для социалистического правопорядка. В ст. 49 УК 1922 г. говорилось: «Лица, признанные судом по своей преступной деятельности или по связи с преступной средой данной местности социально опасными, могут быть лишены по приговору суда права пребывания в определенных местностях на срок не свыше трех лет». Обращает на себя внимание крайняя нечеткость этой нормы. В первой половине ст. 49 говорится о преступной деятельности, что согласуется с понятием преступления. Понятие же «связи с преступной средой» совершенно неопределенно и вызывало справедливые нарекания со стороны советских криминалистов-практиков и теоре тиков. Представляется, что если бы ст. 49 не помещалась в Уголовный кодекс, а рассматривалась бы как административно-правовая норма, то в судебно-следственной практике и теории уголовного права не было бы тех недоразумений, которые вызывало ее применение.