Читаем Практическая адвокатура в принципах римского права полностью

«Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem» (C. 8. 52. 2) – авторитет обычая и долговременного применения представляется немалым, однако его не следует доводить до такого значения, чтобы он преодолевал разум или закон.

При издании этой конституции имелось в виду ограничить местные обычаи (Египта, Сирии, Аравии и других провинций). С другой стороны, конституция выдвигает на вид общие смысл и цели закона – ratio iuris. Его не могут изменять местные пережитки и состояние права, иногда в его первобытной форме.

В Классический период в своих толкованиях старых законов, устанавливая, по существу, новые принципы, римские юристы приурочивали их к старым понятиям и подкрепляли ссылкой на авторитет старых юристов: в этом сказывался присущий римским юристам консерватизм. Но, наряду с этим, в их деятельности, и прежде всего в толковании закона, определенно сказывалось и прогрессивное начало. На место прежнего словесно-грамматического толкования законов и сделок заступает толкование ex voluntate, основанное на отыскании воли закона или сторон. Как говорит Цельз, scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (D. 1. 3. 17) – знать законы – это не значит держаться за их слова, но (понимать) их силу и значение (мощь).

Классические юристы не отходили, однако, без нужды от грамматически-словесного толкования. При отсутствии в словах закона или сделки какой-либо двусмысленности недопустимо особо ставить вопрос о воле – quaestio voluntatis.

Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio (D. 32. 25. 1) – когда слова не возбуждают никаких разногласий, не следует допускать (постановки) вопроса о воле.

Отходя от старого, строго цивильного права (strictum ius), новое толкование направилось в сторону искания aequum et bonum – справедливого и доброго.

Это новое толкование опиралось на зачатки тогдашней науки. Риторическая теория толкования права к концу республики вошла в систему обучения, достигла зрелости и оказала глубокое влияние на римскую юриспруденцию. Она примыкала к аристотелевской науке и ставила себе целью научить своих учеников возможно логичному толкованию. Риторическая теория энергично протестовала против старого формализма и буквального толкования, из которого проистекало, что высочайшее право – summum ius – становилось глубочайшей несправедливостью – summa iniuria. В спорных случаях теория внушала искать настоящую волю законодателя, выявлять те цели, которые преследовал законодатель (ratio legis, или mens legis), в юридических же сделках – цели, которые ставили себе договаривающиеся стороны (lex contractus).

Очевидно, что как тогда, так и в современных условиях и то, и другое необязательно соответствует моральному (нравственному) закону и условиям природы. Как закон может быть принят вопреки интересам общества, так и договор может иметь противоправные цели, хотя бы его стороны договорились и вполне довольны друг другом и заключённой сделкой.

В связи с этим в Риме развиваются положения, связанные с определением границ осуществления гражданских прав. Эти границы Гай очерчивает в двух текстах. В одном, становясь на точку зрения полноты использования прав, он говорит:

«Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur» (D. 50. 17. 55) – никто не считается поступающим злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему правом. Это, собственно, презумпция добросовестности стороны в гражданских правоотношениях.

В другом он указывает, что это осуществление права должно находить границу в собственном разумном интересе управомоченного лица: «Male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administration» (Гай. 1. 53) – мы не должны дурно пользоваться своим правом; на этом основании расточителям воспрещается управление их имуществом.

Перейти на страницу:

Похожие книги

История государства и права зарубежных стран
История государства и права зарубежных стран

Учебник подготовлен с учетом последних достижений историко-правовой науки и в соответствии с программой курса "История государства и права зарубежных стран". В нем последовательно изложена история возникновения, развития, функционирования государственно-правовых систем древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени. Проанализировано содержание государственно-правовых процессов, присущие им причинно-следственные связи. В числе важнейших освещена проблема возникновения и развития прав человека и гражданина, правового государства, федерализма, системы разделения властей, парламентаризма, основных институтов права.Для студентов и аспирантов юридических и исторических вузов и факультетов.

Игорь Андреевич Исаев , Игорь Исаев , Камир Ибрагимович Батыр , Коллектив авторов

История / Юриспруденция / Образование и наука