«Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem»
(C. 8. 52. 2) – авторитет обычая и долговременного применения представляется немалым, однако его не следует доводить до такого значения, чтобы он преодолевал разум или закон.При издании этой конституции имелось в виду ограничить местные обычаи (Египта, Сирии, Аравии и других провинций). С другой стороны, конституция выдвигает на вид общие смысл и цели закона – ratio iuris
. Его не могут изменять местные пережитки и состояние права, иногда в его первобытной форме.В Классический период в своих толкованиях старых законов, устанавливая, по существу, новые принципы, римские юристы приурочивали их к старым понятиям и подкрепляли ссылкой на авторитет старых юристов: в этом сказывался присущий римским юристам консерватизм. Но, наряду с этим, в их деятельности, и прежде всего в толковании закона, определенно сказывалось и прогрессивное начало. На место прежнего словесно-грамматического толкования законов и сделок заступает толкование ex voluntate, основанное на отыскании воли закона или сторон
. Как говорит Цельз, scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (D. 1. 3. 17) – знать законы – это не значит держаться за их слова, но (понимать) их силу и значение (мощь).Классические юристы не отходили, однако, без нужды от грамматически-словесного толкования. При отсутствии в словах закона или сделки какой-либо двусмысленности недопустимо особо ставить вопрос о воле – quaestio voluntatis
.Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio (D. 32. 25. 1)
– когда слова не возбуждают никаких разногласий, не следует допускать (постановки) вопроса о воле.Отходя от старого, строго цивильного права (strictum ius)
, новое толкование направилось в сторону искания aequum et bonum – справедливого и доброго.Это новое толкование опиралось на зачатки тогдашней науки. Риторическая теория толкования права к концу республики вошла в систему обучения, достигла зрелости и оказала глубокое влияние на римскую юриспруденцию. Она примыкала к аристотелевской науке и ставила себе целью научить своих учеников возможно логичному толкованию
. Риторическая теория энергично протестовала против старого формализма и буквального толкования, из которого проистекало, что высочайшее право – summum ius – становилось глубочайшей несправедливостью – summa iniuria. В спорных случаях теория внушала искать настоящую волю законодателя, выявлять те цели, которые преследовал законодатель (ratio legis, или mens legis), в юридических же сделках – цели, которые ставили себе договаривающиеся стороны (lex contractus).Очевидно, что как тогда, так и в современных условиях и то, и другое необязательно соответствует моральному (нравственному) закону и условиям природы. Как закон может быть принят вопреки интересам общества, так и договор может иметь противоправные цели, хотя бы его стороны договорились и вполне довольны друг другом и заключённой сделкой.
В связи с этим в Риме развиваются положения, связанные с определением границ осуществления гражданских прав. Эти границы Гай очерчивает в двух текстах. В одном, становясь на точку зрения полноты использования прав, он говорит:
«Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur» (D. 50. 17. 55)
– никто не считается поступающим злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему правом. Это, собственно, презумпция добросовестности стороны в гражданских правоотношениях.В другом он указывает, что это осуществление права должно находить границу в собственном разумном интересе управомоченного лица: «Male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administration»
(Гай. 1. 53) – мы не должны дурно пользоваться своим правом; на этом основании расточителям воспрещается управление их имуществом.